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          循定律所

          什么是“一事不再理原則”?

          發布時間:2020-03-18 09:44

          一事不再理在我國又被稱為禁止重復起訴原則,是民事訴訟制度的一項約束性原則。該約束性原則的目的在于,避免被告應訴的負擔過重、司法資源的浪費以及因矛盾判決造成司法秩序的混亂等。

          對于一事不再理原則,《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百四十七條規定當事人就已經提起訴訟的事項在訴訟過程中或者裁判生效后再次起訴,同時符合下列條件的,構成重復起訴:

          ()后訴與前訴的當事人相同;

          ()后訴與前訴的訴訟標的相同;

          ()后訴與前訴的訴訟請求相同,或者后訴的訴訟請求實質上否定前訴裁判結果。

          當事人重復起訴的,裁定不予受理;已經受理的,裁定駁回起訴,但法律、司法解釋另有規定的除外。

          以下就從幾則最高人民法院的公報案例來看看該怎么理解這一原則。

          公報案例一:當事人在已獲終審判決后,又就同一標的和同一被告,再次提起訴訟的,應按不符合受理條件裁定駁回起訴——美國EOS工程公司訴新絳發電公司等侵權糾紛案

          最高人民法院認為:本案原審原告EOS工程公司基于同一事實,以相同的當事人為被告,向原審法院先后提起不當得利返還之訴和侵權損害賠償之訴。盡管前后的訴訟理由不同,但實質的訴訟標的是相同的,即EOS工程公司是為了解決其于1995年向山西省新絳縣電廠籌建處匯付100萬美元產生的糾紛而向人民法院提起訴訟的。就此訴訟標的,EOS工程公司先以不當得利為由請求被告返還100萬美元及其利息,原審法院對此作出了(2001)晉民一初字第2號民事判決,EOS工程公司不服提起上訴后,又撤回了該上訴,(2001)晉民一初字第2號民事判決即發生法律效力。EOS工程公司如果仍不服該實體判決,只能通過申訴或者申請再審途徑獲得救濟?,FEOS工程公司以侵權為由,就同一訴訟標的再次提起訴訟,違反了一事不再理的原則。根據我國《民事訴訟法》第一百一十一條第()項的規定,對判決、裁定已經發生法律效力的案件,當事人又起訴的,告知原告按照申訴處理,但人民法院準許撤訴的除外,對于EOS工程公司基于同一事實、相同的被告又以侵權為由提起的訴訟,人民法院不應予以受理。

          公報案例二:已生效民事判決的被告又就同一事實提起訴訟,雖不屬重復起訴,但依據一事不再理的原則,人民法院仍應當作出不予受理的裁定——奉化步云公司與上海華源公司商標所有權轉讓糾紛不予受理案

          最高人民法院認為:奉化步云工貿有限公司與上海華源企業發展股份有限公司有關服飾類步云系列商標的歸屬問題雖爭議多年,并經多家法院的不同訴訟程序審理,但終由(2003)浙民再字第22號民事判決確定,雙方對無償轉讓商標的協議有效,奉化步云工貿有限公司應履行與上海華源企業發展股份有限公司簽定的將原奉化市步云集團有限公司注冊的用于服飾類的步云系列商標專用權無償轉讓給奉化華源步云西褲有限公司所有的協議,并于判決規定期限內共同向國家商標管理局提出申請,辦理注冊商標所有權轉移的核準手續。至此,雙方有關商標權的歸屬問題已有定論。在所述再審案件一審階段本案上訴人雖非起訴的原告,本案中其作為原告起訴雖不屬于重復起訴,但其訴訟請求實質上仍屬于商標權歸屬問題,顯然與(2003)浙民再字第22號民事判決內容重復。按照一事不再理原則,人民法院不宜再作審理。

          公報案例三:當事人基于相同事實提出分屬不同性質法律關系的多項訴訟請求,并不違背一事不再理原則——南京雪中彩影公司訴上海雪中彩影公司及其分公司商標侵權、不正當競爭糾紛案

          南京市中級人民法院認為:《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十六條規定:原告增加訴訟請求,被告提出反訴,第三人提出與本案有關的訴訟請求,可以合并審理。原告南京雪中彩影公司最初提起商標侵權訴求,開庭審理前又增加了不正當競爭訴求。兩項訴訟請求雖然基于相同的事實,但確實分屬不同性質的法律關系。南京雪中彩影公司有權增加訴訟請求,有權請求法院對兩個不同性質的法律關系分別作出認定,這與一事不再理原則不沖突。鑒于在本案中,商標侵權與不正當競爭因相同的法律事實引起,兩者之間有關聯性,合并審理有利于訴訟經濟;況且南京雪中彩影公司增加訴訟請求后,法庭已給予被告上海雪中彩影公司、江寧雪中彩影分公司補充答辯和重新舉證的機會,合并審理不損害上海雪中彩影公司、江寧雪中彩影分公司的訴訟權利。所以,上海雪中彩影公司、江寧雪中彩影分公司關于法院不應當準許南京雪中彩影公司增加訴訟請求的理由不當,不予采納。

          公報案例四:原告已獲生效判決,又以實際爭議標的額高于原訴訟請求為由,就超出的數額另行提起訴訟的,系違反一事不再理原則,人民法院不應予以支持——河源市勞動服務建筑工程公司與龍川縣人民政府建設工程施工合同糾紛案

          最高人民法院認為: 2004218日,勞服公司以《審核報告》為依據,向廣東省河源市中級人民法院(以下簡稱河源中院)起訴,請求龍川縣政府、龍川縣交通公路建設指揮部支付工程款15 061 995.39元。訴訟中,勞服公司依據河源市振豐工程造價咨詢有限公司作出的《第三期工程造價鑒定報告》(以下簡稱《鑒定報告》),增加了工程款本金4 506 688元及利息的訴訟請求,后又以不能支付訴訟費為由撤回了增加的訴訟請求。河源中院一審以《審核報告》為依據,判決龍川縣政府向勞服公司支付工程款15 061 995.39元及其利息。一審判決作出后,龍川縣政府提起上訴。廣東高院402號判決在一審判決的基礎上,扣除雙方當事人在二審期間重新確認的已支付工程款等,判令龍川縣政府向勞服公司支付工程款14 792 283.71元及其利息,該判決已發生法律效力。第一次起訴時,勞服公司系以《審核報告》作為依據,并提出了相應的訴訟請求,只是由于在訴訟過程中,《鑒定報告》所確認的工程造價高于《審核報告》所確認的工程造價,勞服公司才增加了訴訟請求,后又以不能繳納訴訟費為由,撤回了增加的訴訟請求。河源中院一審判決后,勞服公司亦未提起上訴。廣東高院402號判決系對涉案工程款全案作出的終審判決,在該判決作出后,勞服公司再次對涉案工程款另案提起訴訟,系對同一爭議事實再次起訴,違反一事不再理原則。

          公報案例五:訴訟標的是否相同是判斷是否違背一事不再理原則的重要前提——肯考帝亞農產品貿易(上海)有限公司與廣東富虹油品有限公司、第三人中國建設銀行股份有限公司湛江市分行所有權確認糾紛案

          上海市高級人民法院認為:我國民事訴訟法上的一事不再理原則,是指同一當事人就同一案件事實、同一訴訟標的不得重復提起訴訟,而訴訟標的是指案件所爭議的民事法律關系或實體請求權。就本案而言,首先,本案與湛江中院信用證融資糾紛案件的請求權基礎并不相同,本案是肯考帝亞公司基于其與富虹公司之間的易貨合同法律關系起訴,而湛江中院信用證融資糾紛案件是湛江建行基于其與富虹公司之間的信用證法律關系以及信托收據法律關系起訴,兩案的訴訟標的不具有同一性。其次,肯考帝亞公司在湛江中院信用證融資糾紛案件中系無獨立請求權第三人,未能提出獨立的訴訟請求,如果在本案中不允許其提出獨立的訴請,實質上駁奪了其作為系爭權屬糾紛利害關系人的訴權。第三,湛江中院信用證融資糾紛案件雖已經一審判決并生效,但該判決書中對于系爭康勁輪貨物權屬的認定屬于已決事實,根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第九條的規定,當事人無須另行舉證證明,但本案肯考帝亞公司如有足夠證據推翻,該院仍可作出與上述已決事實不一致的認定。且富虹公司在湛江中院信用證融資糾紛案件中對湛江建行起訴的全部事實予以承認,而在本案中又表示系爭康勁輪貨物所有權已轉移給肯考帝亞公司,富虹公司在上述兩案中的陳述相互矛盾。因此,肯考帝亞公司提起本案之訴符合民事訴訟法關于起訴的條件,并不違反一事不再理的原則。

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